Наследственное право основания наследования

admin

Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопросы дифференциации понятий

(Смирнов С. А.) («Наследственное право», 2012, N 4) Текст документа

ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ОСНОВАНИЕ ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДОВАНИЮ: ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОНЯТИЙ

——————————— Smirnov S. A. The base of the inheritance and the foundation for the invocation of inheritance: issues of differentiation of concepts.

Смирнов Станислав Александрович, соискатель кафедры истории государства и права Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина.

В настоящей статье представлена гипотеза о том, что в российском праве кроме понятия «основание наследования» существует также понятие «основание призвания к наследованию». Центральный тезис статьи: основание наследования определяет сам статус лица в качестве наследника, а основание призвания к наследованию отражает конкретные юридические факты в составе наследования.

Ключевые слова: наследование, наследственное право, наследодатель, наследники.

In this paper we present a hypothesis that in the Russian law than the concept of «the base of inheritance», there is also the notion of «reason for the invocation of the inheritance». The central thesis of the article: Inheritance defines the base status of the person himself as the heir, and the basis for the invocation of inheritance reflects the specific legal facts in the inheritance.

Key words: inheritance, inheritance law, the testator, heirs.

Два основания наследования — завещание и закон — предусматриваются в абз. 1 ст. 1111 ГК РФ и составляют основу двух соответствующих фундаментальных субинститутов наследственного права. Вместе с тем сам процесс наследования состоит из сложного юридического состава, в котором наличие завещания или его отсутствие могут не являться конечными фактами, замыкающими наследственный переход прав. Приведем простой пример. Гражданин, имея в собственности квартиру и загородный дом, завещал загородный дом своей сестре, а в отношении квартиры не оставил распоряжения. Из родственников у завещателя были его супруга и сестра. После его смерти сестра отказалась от принятия наследства, не указав лицо, в пользу которого отказывается. В такой ситуации согласно абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК РФ применяются правила приращения, и право на принятие наследства в виде загородного дома возникает у вдовы умершего, которая является его единственной наследницей I очереди. Незавещанное имущество в виде квартиры также наследуется его вдовой. Вдова завещателя является его наследницей на основании закона (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Основанием призвания к наследованию вдовы здесь явилось приращение наследственных долей (к доле в виде незавещанной квартиры «прирастает» доля в виде загородного дома, оказавшаяся «нераспределенной» вследствие отказа сестры наследодателя) согласно ст. 1161 ГК РФ. Однако само приращение не является единственным юридическим фактом в цепочке, составляющей наследование. Так, сестра завещателя могла отказаться от наследства в пользу других наследников по правилам п. 1 ст. 1158 ГК РФ либо в завещании мог быть подназначен другой наследник. Во всех таких случаях приращение невозможно (п. 1 и 2 ст. 1161 ГК РФ). Более того, субъектами приращения могут быть только лица, обладающие статусом наследников: преимущественно преемники по закону, призванные к наследованию (п. 1 ст. 1161 ГК РФ), либо наследники по завещанию, если все имущество было завещано именно данным лицам и завещатель не предусмотрел иного распределения долей. То есть данные субъекты должны иметь конкретную наследственно-правовую связь с наследодателем. Такая связь обусловливается исключительно основаниями наследования, предусмотренными в ст. 1111 ГК РФ, — завещанием или законом. В рассматриваемом примере основанием наследования является закон. Основанием же призвания к наследованию является приращение наследственных долей. Таким образом, основание наследования определяет сам статус лица в качестве наследника конкретного наследодателя (то есть показывает правовую связь наследника и наследодателя). Основание призвания к наследованию отражает конкретные юридические факты, опосредующие наследование. Следовательно, основание наследования и основание призвания к наследованию являются терминами, которые дополняют друг друга и не существуют отдельно. Следует отметить, что закон четко проводит дифференциацию между двумя данными понятиями. Такое различие наиболее выражено в нормах ст. 1152 и 1158 ГК РФ. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наследник имеет право выбора: принять наследство по одному основанию, по нескольким основаниям или по всем основаниям. Аналогичная конструкция закреплена в п. 3 ст. 1158 ГК РФ о праве отказа от наследства. Примечательно, что ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. не предусматривала возможность выбора нескольких оснований для принятия наследства. Юридическая техника указанных норм ГК РФ прямо подтверждает вывод о том, что основание призвания к наследованию — специальный термин, не тождественный основанию наследования. В норме содержатся слова «призвание к наследованию»; наследственная трансмиссия и открытие наследства упомянуты в качестве оснований призвания к наследованию («в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства»). Содержащиеся в указанных нормах слова «и тому подобное» означают, что возможно наличие и других оснований призвания — в зависимости от того, из каких фактических обстоятельств состоит конкретное наследственное дело. Вместе с тем следует отметить, что в рассматриваемых нормах ст. 1152 и 1158 ГК РФ завещание и закон фактически также отнесены к основаниям призвания к наследованию. Означает ли это, что здесь два термина сливаются воедино? Очевидно, что нет. Вариант, когда завещание либо закон соединяют в себе функции и основания наследования и основания призвания к наследованию, представляет собой пример так называемых идеальных случаев, когда юридический состав наследственного дела несложен и укладывается в стандартную схему. Например, все наследство завещано и наследуется указанными лицами, а также случай наследования преемниками I очереди в отсутствие завещания. Если же наследование осуществляется одновременно и по завещанию, и по закону, в юридическом составе такого дела имеются различные основания призвания к наследованию. Вообще, исходя из норм разд. V ГК РФ представляется возможным выделить конкретные основания призвания к наследованию: завещание и закон как таковые — в так называемых идеальных случаях; завещание с подназначением наследника (п. 2 ст. 1121 ГК РФ); очередность наследования (согласно п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности). Основание призвания к наследованию в порядке очередности возникает вследствие сложного состава, указанного в абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ): наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ); право представления (ст. 1146 ГК РФ); право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); наследование нетрудоспособными иждивенцами (ст. 1148 ГК РФ); право приращения (ст. 1158 ГК РФ). Все указанные основания призвания к наследованию обобщает совокупность следующих признаков: a) в самом глобальном смысле они являются юридическими презумпциями (основанные на прямом волеизъявлении завещателя, на его предполагаемой воле, или на «праве справедливости»), возникают в уже начатом процессе наследования и опосредуют наследственный переход права через конкретные юридические факты; b) в зависимости от конкретных юридических фактов они определяют субъектов возникших правоотношений и могут изменить изначальный ход наследственного правопреемства (изменение здесь не произвольное, но обусловленное презумпцией воли наследодателя, прямой или косвенной, либо законом, что выражается в «праве справедливости»); c) они являются самостоятельными по отношению друг к другу категориями, чем обусловлено право наследника выбрать одно или несколько оснований при принятии наследства (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Внутреннюю классификацию оснований призвания к наследованию также представляется возможным провести, в частности, через критерий воли наследодателя. Так, при принятии наследства преемниками по завещанию имеет место идеальный переход права, где завещание является и основанием наследования, и основанием призвания к наследованию. При реализации подназначения наследника также проявляется прямое волеизъявление завещателя. Остальные основания призвания к наследованию, кроме права на обязательную долю в наследстве, построены на сочетании презумпции предполагаемой воли наследодателя и «права справедливости». После краткой характеристики общих признаков оснований призвания к наследованию представляется возможным обратить внимание на особенности отдельных конструкций. Механизм обязательной доли в наследстве основан лишь на «праве справедливости». Применение обязательной доли возможно при соблюдении юридического состава, предусмотренного в ст. 1149 ГК РФ: исчерпывающий круг обязательных наследников, конкретный размер. Закреплены также приоритеты удовлетворения прав: прежде всего, из незавещанной части имущества, возможно погашение за счет иных прав обязательного наследника на наследство, сравнивается степень нуждаемости обязательного наследника в наследстве и преемника по завещанию. Весьма неоднозначной представляется конструкция наследования нетрудоспособными иждивенцами. В соответствии с нормами ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы (как входящие, так и не входящие ни в одну очередь наследования по закону) наследуют вместе и наравне с наследниками призываемой очереди. Однако вследствие чего иждивенцы приобретают статус полноправных, экстраординарных наследников, призывающихся вне очереди? Из смысла норм ст. 1148 ГК РФ возможно заключить, что связь с наследодателем обнаруживается через квалифицирующий факт иждивения . ——————————— О социально-правовых аспектах наследования иждивенцами см.: Блинков О. Е., Борисова Е. Н. Понятие, сущность и основания иждивения (наследственно-правовой аспект) // Наследственное право. 2008. N 4.

Однако очевидно, что само по себе иждивение не является основанием, допускающим наследование. Вероятно, законодатель предполагал здесь невыраженную волю наследодателя о том, чтобы его иждивенцы получили какую-либо часть из его наследства. Таким образом, основанием наследования нетрудоспособными иждивенцами является закон, а основаниями призвания к наследованию — иждивение, презумпция воли наследодателя, «право справедливости». При этом также очевидно, с другой стороны, что отсутствие выраженной на такое наследование воли может быть вовсе не случайно и наследодатель не желал видеть таких лиц в качестве преемников. В связи с данным вопросом примечательно определение Судебной коллегии по гражданским делам Читинской области (которым отменено решение Железнодорожного районного суда г. Читы), где указано, что само по себе наличие признаков нетрудоспособного иждивенца по ст. 1148 ГК РФ не означает, что такое лицо автоматически приобретает право на обязательную долю в наследстве. В определении отмечено, что суд должен установить, какое конкретно содержание и когда именно получал истец и могло ли такое содержание быть квалифицировано как постоянный и основной источник к существованию . ——————————— Некоторые вопросы судебной практики по делам о наследовании (2008 — начало 2009 года) / Сост. Н. П. Шишкина // СПС «Гарант».

Еще больший вопрос вызывает фрагмент нормы п. 1 ст. 1149 ГК РФ, согласно которой нетрудоспособные иждивенцы отнесены к обязательным наследникам независимо от содержания завещания. В данном случае основанием наследования является закон, основанием же призвания к наследованию выступает исключительно факт иждивения (поскольку презумпция воли наследодателя игнорируется), которого по логике общих норм раздела V ГК РФ недостаточно для признания наследственных прав. Право представления (ст. 1146 ГК РФ) также является одним из оснований призвания к наследованию. В процессе применения данного механизма происходит призвание к наследству вместо «несостоявшегося» наследника (умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем) его потомков (которые, собственно, и «представляют» его). Из норм ст. 1146 ГК РФ следует, что потомки «несостоявшегося» наследника в правоотношениях заступают именно на его место, обладая при этом собственной правосубъектностью. Здесь потомки являются наследниками только через права «несостоявшегося» наследника. Признак четкой опосредованности прав (через права умершего наследника) подтверждается в нормах п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ, в которых установлен запрет на наследование по праву представления для потомков тех лиц, которые: были прямо лишены наследодателем наследства в завещании согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ; не имели бы права наследовать как недостойные наследники (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Такая специфика норм ст. 1146 ГК РФ основана на презумпции воли наследодателя. Поскольку «несостоявшийся» наследник лишен наследства (либо не имел права наследовать как недостойный), то отсутствует и субъект, вместо которого возможно наследование по праву представления. Обладая самостоятельной правосубъектностью, потомки такого лица могут наследовать именно это наследство, если персонально в отношении их будет составлено соответствующее завещательное распоряжение наследодателем. При отсутствии такового распоряжения предполагается отсутствие воли наследодателя. Таким образом, основанием наследования здесь является закон, а основанием призвания к наследованию — собственно право представления, которое содержит сочетание «права справедливости» и презумпции воли наследодателя. Похожим по своей юридической цели механизмом является наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ) — также одно из оснований призвания к наследованию, которое заслуживает теоретического освещения. Несмотря на схожесть в правовой направленности, наследственная трансмиссия отличается от права представления тем, что она возникает в случае, когда наследник умер уже после открытия наследства (то есть уже после смерти своего наследодателя), но не успел его принять (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). В данной ситуации применяется юридическая конструкция (основанная на сочетании «права справедливости» и презумпции воли наследодателя), согласно которой право на принятие наследства от умершего наследника (далее — трансмиттент) переходит уже к его наследнику (далее — трансмиссар). Правовая связь трансмиссара («окончательного» наследника) с первоначальным наследодателем, казалось бы, столь неопределенная, прослеживается достаточно четко через статус трансмиттента (его непосредственного наследодателя, «второго наследодателя»). Важнейший юридический факт в составе наследственной трансмиссии — наличие уже возникших, открытых правоотношений по принятию наследства первоначального наследодателя. Таким образом, после смерти первоначального наследодателя его наследник a priori уже определен. Наследственная трансмиссия не возникает в случае, если трансмиттенту подназначен другой наследник согласно п. 2 ст. 1121 ГК РФ, чем и обеспечивается презумпция воли наследодателя. Если же такое подназначение не было совершено, то предполагается, что наследодатель не выразил волю против возможной наследственной трансмиссии. Связь трансмиссара и первоначального наследодателя определяется основанием, по которому наследовать должен был трансмиттент. Основаниями наследования в соответствии со ст. 1111 ГК РФ являются завещание и закон. «Старое» основание наследования применяется к «новому» субъекту с учетом именно его, а не трансмиттента, правосубъектности. В условиях наследственной трансмиссии имеют место два самостоятельных наследования и, соответственно, перед наследником-трансмиссаром возникают два правоотношения по принятию двух наследств, что подтверждается нормой во втором предложении п. 1 ст. 1156 ГК РФ и в п. 2 ст. 1175 ГК РФ. В данной ситуации у трансмиссара два основания призвания к наследованию — для наследства первоначального наследодателя (связь с которым опосредует трансмиттент) таковым является наследственная трансмиссия, а для наследства его непосредственного наследодателя (трансмиттента) — открытие наследства, о котором и упомянуто в ст. 1152 и 1158 ГК РФ как об одном из оснований призвания к наследованию. В открытых правоотношениях по принятию наследства первоначального наследодателя происходит замена умершего трансмиттента его наследником-трансмиссаром, который полностью занимает его место в качестве самостоятельного субъекта и реализует уже собственные права. В отличие от конструкции права представления здесь окончательный наследник участвует как самостоятельный субъект, не является «представителем» своего наследодателя (трансмиттента). На самостоятельный характер прав трансмиссара, который уже вступил в правоотношения, указывает, прежде всего, норма п. 2 ст. 1156 ГК РФ, согласно которой право на принятие наследства, принадлежавшее трансмиттенту, осуществляется трансмиссаром на общих основаниях, и норма абз. 3 п. 2 ст. 1156 ГК РФ о том, что суд может восстановить срок на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, пропущенный именно трансмиссаром. Таким образом, поскольку при наследственной трансмиссии трансмиссар приобретает свой статус в уже возникших правоотношениях (соответственно, для нового лица — трансмиссара — предусматривается «старое» основание наследования имущества первоначального наследодателя), а также учитывая, что правовая связь трансмиссара и первоначального наследодателя прослеживается исключительно через статус трансмиттента, наследственную трансмиссию целесообразно характеризовать как основание призвания к наследованию, но не как самостоятельное основание наследования . ——————————— Иное мнение см.: Кузнецова Э. А. О правовой сущности наследственной трансмиссии // Наследственное право. 2008. N 1; Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Том 2. Части III, IV ГК РФ / Под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова // СПС «Гарант».

Приращение наследственных долей как одно из оснований призвания к наследованию применяется в том объеме, в каком распределение наследства не урегулировано волей завещателя (абз. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1161 ГК РФ). В отношении особенностей применения данного механизма и права представления весьма примечательно недавнее Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июля 2011 г. N 84-В11-3 . В данном судебном акте среди прочего разъяснено решение казуса — порядок наследования в случае смерти одного из наследников по завещанию ранее смерти завещателя. В частности, в Определении подтверждена правильность вывода суда первой инстанции (решение Новгородского районного суда от 21 мая 2010 г.) о том, что в случае смерти наследника по завещанию, последовавшей ранее смерти завещателя, и отсутствия подназначения другого наследника в отношении оставшейся доли должны применяться нормы о наследовании по закону. Однако такое решение суда первой инстанции было отменено в кассационном порядке (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Новгородского областного суда от 22 сентября 2010 г.), поскольку, по мнению областного суда, в данном деле следовало применять нормы о приращении долей — то есть доля умершего наследника по завещанию должна была «прирасти» к доле другого наследника по завещанию, хотя в ст. 1161 ГК РФ подобная норма отсутствует. ——————————— СПС «КонсультантПлюс».

Отсутствие такой нормы формально можно объяснить презумпцией предполагаемой воли наследодателя: при совершении завещания наследство было распределено, в случае смерти одного из наследников ранее смерти наследодателя завещатель имел возможность по-иному распределить наследство, но учитывая, что другой наследник по завещанию не был дополнительно наделен, предполагается, что и отсутствовала соответствующая воля. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ опровергнула вывод о возможности применить нормы о приращении, отменила определение областного суда и оставила в силе решение районного суда. В заключение следует отметить, что в современной литературе теоретическая дифференциация оснований наследования и оснований призвания к наследованию еще не сложилась. Ю. Б. Гонгало предприняла попытку проанализировать наследственные правоотношения в сравнении с французским гражданским законодательством, отметила особенности сложного состава права представления . ——————————— Гонгало Ю. Б. Юридико-фактические основания динамики наследственного правоотношения (сравнительное исследование права России и Франции): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 11.

В некоторых комментариях к ГК РФ отмечено, что наряду с завещанием и законом предусматриваются и другие «основания наследования», к числу которых отнесены и наследственная трансмиссия, и подназначение наследника . ——————————— Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный). 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н. И. Марышевой, К. Б. Ярошенко. М., 2010 // СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья. Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под ред. А. П. Сергеева. М., 2011 // СПС «КонсультантПлюс».

Вместе с тем в этих же комментариях упоминаются такие «основания», как «обстоятельства перехода прав», «частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования», «специальные основания», которые действуют «помимо и одновременно в рамках двух общих оснований наследования». Таким образом, в указанных работах, несмотря на очевидные взаимоисключающие формулировки, все же признается, что такие «обстоятельства» (характеризуемые нами как основания призвания к наследованию) не могут быть самостоятельными основаниями наследования.

Наследственное право основания наследования

Русская Правда выделяет два основания наследования: по завещанию и по закону. Круг наследников ограничивался одной нисходящей линией. Приоритетным является наследование по завещанию. Преимущественным правом при получении наследства обладали сыновья, в случае отсутствия у наследодателя сыновей: имущество смердов переходило к князю, а имущество бояр и дружинников — к дочерям. Вдова наследодателя получала имущество на прожиток. При этом Русская правда содержала нормы наследственного права, упоминая только движимое имущество.

§ 1.3 Псковская судная грамота 1467 года

В XIII веке Киевское княжество окончательно утратило свое значение славянского государственного центра. Государство это было разделено между сыновьями и внуками Владимира Мономаха и перестало существовать как единая держава Рюриковичей. Единая Древняя Русь распалась на полтора десятка самостоятельных княжеств. Из него выделились и обособились и ранее тяготевшие к самостоятельности отдельные земли — княжества: Новгородское, Галицкое, Волынское, Турово-Пинское, Черниговское, Ростово-Суздальское, Полоцкое, Смоленское. Впоследствии это дробление шло все дальше и дальше.

В конце XII века Новгородом был подписан международный договор с немцами, который стал одним из источников будущей кодификации Новгородской и Псковской судных грамот[17]. Спорна датировка обоих памятников права. Обычно их относят к концу XV века.

От Новгородской судной грамоты XV века сохранился отрывок, содержащий нормы судоустройства и процессуального права.

Псковская судная грамота XV века сохранилась полностью. Грамота представляет собой кодификацию псковского законодательства, принятую вечем в 1467 году. На ее содержание существенное влияние оказало законодательство Новгорода, так как до середины XIV века Псков был городом Новгородского государства. Псковская судная грамота состоит из 120 статей.[18] По сравнению с Русской Правдой в ней более обстоятельно регламентировались гражданско-правовые отношения.

Псковская грамота делила наследство на два вида: по завещанию и по закону.

Владелец имущества мог распорядиться, кому какую долю своего имущества он оставлял. В завещании назначались душеприказчики как исполнители воли покойного, а также прописывались все долги покойного и доли других лиц. Завещание составлялось при священнике и посторонних свидетелях и хранилось в лавре Св. Троицы.

Наследниками умершего по завещанию могли быть как наследники по закону, так и те, которых без завещания закон не допустил бы к наследству. Наследование по закону называлось «отморщиной», наследование по завещанию — «приказом».

Псковская грамота не ограничивала права наследства одной нисходящей линией, а расширяла эти права на всех родственников нисходящей, восходящей и боковой линий. По Русской Правде у смерда полными наследниками были только сыновья, а дочери смерда получали из его имущества только часть; по Псковской грамоте этого не было — по ней как сыновья, так и дочери признавались полными наследниками и у бояр, и у крестьян.

Всем родственникам одной степени даны совершенно одинаковые права на наследство — как мужчинам, так и женщинам (замужним и незамужним).

Относительно наследства мужа после бездетной жены или жены после бездетного мужа псковский закон полагал, что тот или другая получали имение только в пожизненное владение и до вступления во второй брак. Здесь закон формулируется иначе, чем в Русской Правде.

По Псковской грамоте вдова получала наследство после своего мужа только тогда, когда он умирал бездетным, и притом получала только в пожизненное владение и до второго замужества, стало быть, без права отчуждения, не в полную собственность.

Псковская грамота указывала на последствия принятия наследства или те обязательства, которые принимал на себя наследник. Наследник имения, вступая во все права собственника этим имением, принимал на себя все обязательства по нему. Поэтому, с одной стороны, он имел право начинать иск по всем долгам покойного на других, а с другой — обязывался отвечать по всем долговым искам на покойном, если только он не отказывался от наследства. Такой отказ от всех прав на наследство закон допускал для наследников только в том случае, когда они жили с покойным не в одной семье и не состояли в одном капитале.[19]

В наследственном праве Псковская судная грамота предусматривала случаи, когда имущество поступало по завещанию не в собственность наследника, а лишь в его пожизненное пользование. Такое имущество, он не мог отчуждать ни под каким предлогом.

Псковская судная грамота распространяет порядок получения материнской доли наследования на выдел сына: только тот из сыновей, кто кормил мать и отца, имеет право на получение своей доли наследия. Также Псковская судная грамота говорит о правах на пользование матерью имуществом детей (до ее смерти), если она не выходила замуж вторично.

По Пространной Правде подобный случай само собой разумелся.[20]

Псковская судная грамота охраняла крестьянскую собственность. Имение крестьянина переходило к его наследникам, которые при принятии наследства должны были удовлетворить его господина за покруту. Самовольно господин не имел права брать крестьянское имущество. В противном случае наследники крестьянина могли предъявить иск господину.

Если крестьянин умирал на селе господина, не оставив после себя ни жены, ни сына, ни брата, ни других родственников, которые бы жили вместе с ним, то господин мог удовлетворить себя за покруту известной частью из имущества крестьянина не иначе, как продав это имущество в присутствии двух приставов, губных старост и сторонних людей. В противном случае родственники крестьянина, жившие в других селах, могли требовать возврата проданного имения.

Охраняя собственность крестьянина, Псковская грамота обеспечивала неприкосновенность прав собственности господина, который мог предъявлять иск крестьянину не только по записи, но и без нее.[21]

Подводя итог к вышесказанному, можно отметить, что в наследовании по закону расширен круг наследников до восходящей и боковой линий. Сняты ограничения в правах наследования лицами женского пола у крестьян. Наследственное право приобретает универсальную правопреемственность; особое внимание уделено обязательствам наследодателя по долгам, принимаемые наследником вместе с имуществом и имущественными правами. Завещание приобрело обязательную письменную форму. Появилась возможность отказа от наследства.

Итак, можно сделать вывод, что наследование по древнерусскому праву ограничивалось тесным кругом семьи. Боковые родичи не имели никаких прав на наследство. Этот принцип постепенно меняется, и можно говорить о том, что именно в расширении круга родственников, призываемых к наследованию, состоит, как мы увидим далее, сущность исторического развития русского наследственного права. Этот процесс идет параллельно с расширением прав частной собственности, с ростом индивидуализма и значения личности, с постепенным ослаблением связей между членами родственного союза — семьи.[22]

Глава II. Наследственное право в период русского централизованного государства xiv-xvii веков

§ 2.1 Развитие института наследования в период XIV-XVI веков

На грани XIV века территориальное дробление русских княжеств прекращается, уступив место их объединению. Создание Русского централизованного государства выразилось в объединении ранее независимых государств-княжеств в одно — Московское княжество и создании централизованного государственного аппарата. Процесс объединения земель вокруг Московского княжества начался в конце XIII века и закончился в начале XVI века. К Москве были присоединены Новгородская и Псковская республики, Рязанское княжество, Смоленск и многие другие территории.

В XV-XVI веках в сфере наследственного права проявилась тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя. Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники по закону искали и отвечали по таким обязательствам «без докладу» и «без записи».

Какие есть основания для отказа украинцам в оформлении наследства [ Редактировать ]

По правилам Гражданского кодекса Украины, при наследовании по завещанию или по закону, наследники должны выполнять определенные правила.

В действующем своде закона Украины установлена очередность наследования и ограничения для наследников в праве оформить наследство и получить имущество, пишет Domik.ua.

Какие основания для отказа в праве наследования считаются по закону безусловными, и наличие каких причин для отстранения наследников должен доказать суд?

По правилам статьи 1216 Гражданского кодекса Украины, наследование — это переход прав и обязанностей от умершего физического лица/наследодателя к иным лицам/наследникам.

Наследование совершается по завещанию или закону, — указано в статье 1217 ГКУ. Наследство открывается вследствие смерти лица или объявления его умершим.

Время открытия наследства — день смерти человека, или день, с которого он объявлен умершим.

Наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые живы на время открытия наследства. А также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после открытия наследства.

Право наследования по закону наступает, как указано в статье 1223 ГКУ, при таких условиях:

  • завещание отсутствует или признано недействительным;
  • в случае непринятия наследства или отказа наследников принять наследство по завещанию;
  • если завещание не охватило все имущество.

При возникновении указанных условий право наследования по закону получают лица указанные в статьях 1261-1265 ГКУ.

Право первой очереди наследования по закону имеют дети, в том числе зачатые при жизни наследника и родившиеся после его смерти. А также пережившие умершего человека супруг/супруга и его родители.

На вторую очередь наследования по закону имеет право родные братья и сестры наследодателя, его дед и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

В третью очередь право наследования по закону получают родные дядя и тетя наследодателя.

За что лишают права наследования?

Законодатели предусмотрели отстранение от права на наследования. Недопустимые обстоятельства для наследования указаны в статье 1224 ГКУ и сгруппированы по таким признакам:

  • из-за действия против наследодателя;
  • из-за невозможности наследовать в силу ограничений в правах и по решению суда.

Право наследования за действие в отношении наследодателя лишены такие лица:

  • которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь. Это положение абзаца первого не применяется к лицу, совершившему такое покушение, если наследодатель, зная об этом, все равно назначил его своим наследником по завещанию;
  • которые умышленно препятствовали наследодателю составить завещание. Внести в него изменения отменить завещание. Этим способствовали возникновению права на наследование у них самих, или у других лиц, или способствовали увеличению их доли в наследстве.

Отстранение из-за ограничений в правах

Не имеют права на наследование по закону родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав. А также их права не были восстановлены на время открытия наследства.

Отстранение по решению суда:

  • Не имеют права на наследование по закону родители/усыновители и совершеннолетние дети. В том числе усыновленные, а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом.
  • Не имеют права на наследование по закону друг за другом лица, брак между которыми недействительный или признан по решению суда.
  • По решению суда отстранение от права на наследование по закону возможно, если установлено, что наследник уклонялся от предоставления помощи наследодателю. Тому, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Наследование как процесс передачи имущества умершего другим лицам. Основания наследования по закону.

• Наследование — это процесс передачи имущества (наследства, наследственного иму­щества) умершего к другим лицам.

Нормами гражданского законодательства установлены два способа наследования: по за­кону и по завещанию.

Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, -по закону). Наряду с этим ГК РФ указывает в ка­честве оснований наследования и иные обстоя­тельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по завещанию и наследования по закону).

Однако в действительности ни закон, ни за­вещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установле­ние определенных правовыми нормами юриди­ческих фактов. Прежде всего в обоих случаях важно устано­вить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявле­ния его умершим.

• Закон устанавливает право каждого человека иметь в собственности имущество, свободно рас­поряжаться им и передавать по наследству. На­следование по завещанию осуществляется в том случае, когда наследодатель оформил завещание, т.е. распорядился своим имуществом, оставшим­ся на момент его смерти, в пользу тех или иных лиц. Свобода завещания не умаляет обязанности его исполнения в строгом соответствии с зако­ном, а именно с учетом права иных лиц на обяза­тельную долю в наследстве, права наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодате­ля и прочих обстоятельств, предусмотренных за­коном. Завещание должно быть составлено в со­ответствии с правилами, установленными ГК РФ.

• Наследование по закону происходит в тех случаях, когда отсутствует завещание, т.е. когда гражданин в силу каких-либо причин не пожелал составить завещание либо не успел этого сде­лать в силу обстоятельств (в результате гибели, внезапной смерти или тяжелой болезни, не по­зволившей составить завещание). Для наследо­вания по закону причины отсутствия завещания не имеют значения. К такому наследованию призываются лица, указанные непосредственно в законе, где также определен порядок и условия перехода имущества наследодателя к наследни­кам. Наследниками по закону могут быть род­ственники и иждивенцы наследодателя.

Основания наследования

Наследственное право в РФ представляет собой институт гражданского законодательства, регулирующий отношения между завещателями и их наследниками.

Общее понятие наследования в гражданском законодательстве

Основной задачей института гражданского законодательства является регулирование общественных отношений, возникающих в связи с переходом имущества умершего гражданина к другим лицам.

Нормы и способы, регулирующие данные отношения, а также особенности их возникновения, понятие и основания наследования, круг их применения, сосредоточены в части третьей ГК РФ. Здесь также содержится порядок наследования имущества нетрудоспособными гражданами и иждивенцами, особенности признания их наследниками и т.д.

Наследственное право регулирует и те отношения, которые, как подсказывает их общая характеристика, наследственными не являются. Сюда относятся отношения по разделу имущества, составление завещания и т.д. При этом моментом возникновения наследственных отношений, имеющих юридическое значение, будет являться время смерти наследодателя. Место открытия наследства будет зависеть от места регистрации умершего либо от места нахождения основной части имущества, входящей в состав наследства.

Предусмотренные ГК РФ основания для наследования являются обязательным условием возникновения наследственных отношений. К ним предъявляются строгие правовые требования. Например, завещание как основание наследования станет правомерным лишь тогда, когда порядок составления документа и все общие требования будут соблюдены. По закону нетрудоспособными гражданами либо иждивенцами могут быть составлены завещания.

Основные принципы и особенности наследования по закону

В роли главного основания наследования в РФ нередко выступает наследование по закону. Его значение, место, время, особенности возникновения, открытия и иные важные положения также содержатся в ГК РФ. При этом главным основанием для права законного наследования и открытия наследства по законодательству РФ выступает факт наличия кровного родства.

Общие положения, предусмотренные ГК РФ, устанавливают восемь очередей законных наследников.

Наследниками первой очереди при этом выступают дети, супруги и родители умершего наследодателя. Затем круг наследников расширяется, в него могут входить бабушки и дедушки наследодателя и т.д. Если у претендентов на наследство появились непреодолимые разногласия, процедура их устранения будет происходить в судебном порядке. При этом место судебного разбирательства будет зависеть от места открытия наследства.

В особый состав наследников по закону входят лица, которые ко дню открытия наследства находились на иждивении наследодателя не менее одного года. В таком случае они будут иметь полноценное право претендовать на открывшееся наследство наравне с той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию. Судебный порядок разрешения наследственных споров, связанных с нетрудоспособными гражданами и иждивенцами, также регулируется ГК РФ и Гражданским процессуальным кодексом РФ. При этом порядок открытия наследства, а также его состав, место и время будут определены по общим основаниям.

Порядок и основные положения наследования по завещанию

Гражданское законодательство РФ характеризует завещание как основание наследования, при котором права умершего наследодателя переходят к родственникам либо иным лицам в соответствии с его волей, отражённой в данном документе. При этом значение факта наличия родства наследника и наследодателя здесь не будет иметь значения. Последний может передать своё имущество и абсолютно чужому лицу, не входящему в круг родственников. Помимо этого, закон допускает открытие наследства и наследование имущества по завещанию нетрудоспособными гражданами, а также иждивенцами наследодателя.

Завещание как основание наследования, безусловно, является односторонней сделкой. Оно носит строго личный характер и содержит в себе несколько ключевых моментов, которые включаются в состав документа, например, место и время его составления, сведения об имуществе, которые будут переданы наследникам, а также иные общие положения. Место составления завещания может представлять собой как нотариальную контору, так и место жительства наследодателя.

Правовые последствия завещания наступят ни с момента совершения сделки, а во время смерти наследодателя.

Место открытия наследства при этом будет находиться либо по адресу последней регистрации умершего лица, либо по месту нахождения основной массы наследства.

Процедура призвания к наследованию

Призвание к наследованию является установленной законом процедурой, во время которой происходит подтверждение наличия у конкретного лица наследственных прав в отношении умершего наследодателя. Общие положения, порядок и способы проведения данной процедуры, а также её значение, предусмотрены ГК РФ и законодательством о нотариате.

Законные основания призвания к наследованию выражаются в наличии родства с умершим, а также указание на конкретных наследников в имеющемся завещании и т.д.

Помимо этого, в роли основания для осуществления призвания к наследованию, согласно ГК РФ, выступает и факт нахождения на попечении умершего иждивенцев, являющихся нетрудоспособными лицами. В таком случае к ним применяются общие положения и порядок наследования по закону.

Процедуру призвания к наследованию по закону проводит нотариус. Место осуществления процедуры должно соответствовать месту открытия наследства. Нотариус имеет право осуществлять розыск, а также использовать иные законные способы для того, чтобы установить круг наследников.

Наследственное правопреемство как переход прав и обязанностей наследодателя

Характеристика процедуры правопреемства приведена в положениях ГК РФ. Согласно им, её осуществление заключается в переходе прав и обязанностей от правопредшественника к правопреемнику. В наследственном праве главными субъектами данной процедуры являются наследодатель и наследник, которые становятся участниками сделки с момента открытия наследства.

Наследственное правопреемство подразумевает переход от наследодателя к наследникам по закону и по завещанию всей совокупности имущественных прав и обязанностей.

Наследственное правопреемство, согласно положениям ГК РФ, имеет исключительный характер. Это выражается в единственной возможности перехода имущества в случае смерти гражданина.

Также оно имеет универсальный характер наследования. Его смысл выражается в переходе к наследнику не только прав, входящих в круг наследства, но и возникновения определённых обязанностей.

Способы признания наследником лица могут быть выражены как в общем, так и в судебном порядке. Судебная процедура признания применяется в случаях возникновения споров относительно наследственных прав тех или иных участников.

Особенности наследования жилого помещения

Положения ЖК РФ предусматривают, что жилыми помещениями являются квартиры, дома и иные формы недвижимости, которые относятся к данному виду имущества. Все эти объекты, общая характеристика которых соответствует нормам, могут входить в наследственную массу. Они относятся к недвижимости, которая также может быть распределена между несколькими наследниками, в соответствии с их очередями и иными факторами. Место открытия наследства в большинстве случаев определяется по адресу расположения недвижимости, входящей в состав наследства.

Как и все объекты, жилое помещение по закону может принадлежать нескольким лицам, то есть быть общей собственностью.

При этом общая собственность может быть разделена на меньшие доли либо существовать без определения этих долей.

В случае смерти одного из участников долевой собственности, к другим применяются положения, предусмотренные ГК РФ, и процедура осуществления возникновения прав наследования происходит на общих основаниях.

Когда происходит смерть одного из участников совместной собственности, сначала определяется доля умершего, что является обязательным, а затем она включается в состав наследственной массы. Моментом открытия наследства здесь будет считаться время смерти участника совместной собственности.